Устанавливая код счётчика на сайт, вы соглашаетесь со всеми условиями Пользовательского соглашения. Понятие завещания и необходимые основания ограничения принципа его свободы Текст научной статьи по специальности «Право». Что такое завещание и каковы его признаки 2020 год

Наследование по завещанию

Идеально запеченный картофель

Содержание

Что такое завещание

Согласно положениям гражданского кодекса, личное имущество скончавшегося человека подлежит разделу между наследниками.

Существует три юридических формы проведения этой процедуры:

  1. В соответствии с законом. Производится, когда усопший не оставил официальных распоряжений относительно порядка раздела личной собственности после своей кончины.
  2. По договору. Новая форма наследования, введённая дополнениями в ГКРФ в июле 2019. Предполагает заключение определённого договора, содержащего некие требования к наследнику. Вступить в права наследования он может исключительно при условии принятия и исполнения прописанных в документе условий (ст. №1140 ГКРФ).
  3. По завещанию. В этой ситуации собственность покойного распределяется между наследниками в соответствии с его волей.

Порядок завещательного наследования регламентирован статьёй №1118 ГКРФ, в качестве одной из разновидностей посмертного распоряжения личной собственностью.

Собственно под термином «завещание» в отечественной юриспруденции подразумевается:

  • Официальный документ, в котором прописана воля наследодателя относительно распределения принадлежащего ему имущества после его смерти.
  • Процедура наследования имущества усопшего в соответствии с его официальным волеизъявлением (завещательным документом).

Оставлять завещания, как документ, обладающий юридической силой, вправе только дееспособные лица.

К ним относятся граждане, достигшие возраста совершеннолетия и не признаваемые судом полностью недееспособными, либо ограниченно дееспособными. Исключение – дети возрастной группы от 16 до 18 лет, прошедшие процедуру эмансипации, и обретшие вследствие этого все права совершеннолетних граждан.

Понятие и основные признаки завещания

Распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания (п. 1 ст. 1118 ГК РФ). Завещание — особая сделка, цель совершения которой — распоряжение имуществом на случай смерти, поэтому завещание — сделка только письменная, составляемая в нотариальной форме (см. п. 1 ст. 1124 ГК РФ). В силу п. 1 ст. 1118 ГК РФ, такое распоряжение возможно только путем составления завещания, т.е. в тех случаях, когда составленный наследодателем документ соответствует требованиям, установленным в гл. 62 ГК РФ (любые договоры, предполагающие распоряжение имуществом на случай смерти, являются ничтожными).

Составляя завещание, гражданин реализует активную завещательную правоспособность. Норма ст. 1118 ГК РФ определяет момент, с которого возникает завещательная правосубъектность. Ранее этот вопрос не был урегулирован законодательством. В юридической литературе высказывались различные рекомендации на этот счет. Одни авторы допускали возможность составления завещания несовершеннолетними в возрасте от 14 до 16 лет, которые могли быть обладателями собственного имущества. Другие считали, что правом завещать наделены только совершеннолетние. ГК РФ пошел по третьему пути, установив, что завещание может быть совершено гражданином, обладающим к моменту его совершения дееспособностью в полном объеме» (п. 2 ст. 1118).

Полная дееспособность у гражданина возникает в возрасте 18 лет, однако не исключен вариант приобретения полной дееспособности несовершеннолетними. ГК РФ предусматривает две такие возможности: вступление в брак до достижения 18 лет (п. 2 ст. 21) и эмансипация (ст. 27). Если обратиться к зарубежному опыту, то в Испании завещание может составить любое лицо, достигшее 14 лет, в Словении и Черногории — 15, во Франции, Германии, Сербии и Хорватии — 16, в Швейцарии — 18 лет. Определение возраста зависит от исторических законодательных традиций, уровня культуры, географических, этнических и других факторов той или иной страны.

 

По мнению М.Ю. Барщевского, «можно было бы предоставить несовершеннолетнему право завещать денежные средства и имущество, источником накопления которых являются его личные заработок и стипендия, а также гонорары автора изобретения или рационализаторского предложения либо иные авторские вознаграждения. Вместе с тем в отношении имущества и денежных средств, полученных несовершеннолетними иным путем (наследование, дарение и т.п.), несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет не должны обладать правом составлять завещательные распоряжения». Однако право наследования должно быть полным, а не ограниченным.

Что касается ограниченно дееспособных граждан, которые признаны таковыми вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами (ст. 30 ГК РФ), то из смысла приведенной нормы можно вывести вывод о невозможности составления завещания этими лицами.

В юридической литературе, посвященной вопросам наследственного права, сформулированы многочисленные определения завещания, от лаконичных до пространных. Вот некоторые из них. «Завещанием признается распоряжение гражданина на случай смерти о своем имуществе, сделанное в установленной законом форме». Завещание — это «личное распоряжение гражданина на случай его смерти о переходе его передаваемых по наследству имущественных и личных неимущественных прав к назначенным им наследникам, сделанное в пределах, допускаемых законом, и облеченное в установленную законом форму». Завещание — это «односторонне распорядительная, лично формальная сделка, совершенная на случай смерти в целях установления наследственного правопреемства». «Завещание можно определить как акт физического лица (гражданина, иностранца, лица без гражданства) по распоряжению принадлежащими ему материальными и нематериальными благами на случай смерти». Как видно из приведенных определений, фактически они одинаково отражают основную суть завещания и отличаются только набором его признаков, выделенных авторами.

Статья 1118 ГК РФ позволяет выделить наиболее важные признаки завещания как сделки.

  • а) Завещание является единственным, исключительным способом распоряжения имуществом на случай смерти. Это означает, что распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания. Поскольку завещание по своей сути (как безвозмездная сделка) наиболее близко к дарению, законодатель специально указал, что «договор, предусматривающий передачу дара одаряемому после смерти дарителя, ничтожен» (п. 3 ст. 572 ГК РФ);
  • б) Завещание как действие по распоряжению имуществом, направленное на возникновение у названных в завещании лиц прав и обязанностей в связи со смертью завещателя, является сделкой (ст. 153 ГК РФ). Сделка эта носит односторонний характер, поскольку для ее совершения необходимо и достаточно выражения воли только одной стороны — завещателя (п. 2 ст. 154 ГК РФ). Для действительности завещания совершенно безразлично, какова воля и тех, в пользу которых совершено завещание, и тех, которые в завещании не упомянуты.

В законе специально подчеркнуто и то, что в завещании могут содержаться распоряжения только одного лица, совершение завещания двумя и более гражданами не допускается (п. 4 ст. 1118 ГК РФ). Имеются в виду как совместные завещания в пользу третьих лиц (супруги совершают одно завещание в пользу своих детей), так и взаимные завещания в пользу друг друга. Такие завещания, превращаясь в завещательный договор, неминуемо утрачивают черты односторонней сделки, а следовательно, становятся ничтожными.

Завещание является особой сделкой. В отличие от других сделок, которые сами по себе в силу их совершения порождают юридические последствия, завещание при жизни завещателя юридически безразлично и ни в коей мере не связывает завещателя в праве распоряжаться завещанным имуществом (п. 5 ст. 1118 ГК РФ). Именно эта особенность завещания объясняет включение в закон нормы, предусматривающей, что оспаривание завещания при жизни завещателя не допускается.

Завещание порождает права и обязанности только в совокупности с другим юридическим фактом — смертью завещателя (открытием наследства). С этой точки зрения завещание можно охарактеризовать как сделку с отлагательным сроком действия, при этом такой срок не определен, он связан с наступлением конкретного события — смертью завещателя;

  • в) Завещание не только односторонняя, но и личная сделка. Это означает, что только сам гражданин может составить завещание, притом личная встреча с нотариусом или другим лицом, которому предоставлено право удостоверить завещание, обязательна (исключение составляет завещание в чрезвычайных обстоятельствах). Совершать завещание через представителя запрещено; завещание
  • г) Завещание — это строго формальная сделка. В качестве акта, посредством которого вовне выражается воля завещателя, оно должно отвечать определенным требованиям, касающимся формы и порядка его совершения. Для завещания эти требования установлены законом и носят императивный характер.

Как бы ни был формализован порядок совершения завещания, не исключены случаи, когда воля завещателя изложена в нем недостаточно четко, в результате чего создается неопределенность или двусмысленность в содержании завещания. Это имеет место чаще всего в завещаниях, удостоверенных не нотариусами, а должностными лицами, которым такое право предоставлено законом, в закрытых завещаниях и др. В этих случаях с целью определения действительной воли завещателя допускается толкование завещания. Право толковать завещание имеют в силу закона нотариус, исполнитель завещания и суд (ст. 1132 ГК РФ). При толковании завещания нотариусом, исполнителем завещания или судом принимается во внимание буквальный смысл содержащихся в нем слов и выражений. В случае неясности буквального смысла какого-либо положения завещания он устанавливается путем сопоставления этого положения с другими положениями и смыслом завещания в целом. При этом должно быть обеспечено наиболее полное осуществление предполагаемой воли завещателя (ст. 1132 ГК РФ). Некоторые ученые считают, что в такой ситуации речь идет о толковании по аналогии. Но думается, целесообразнее говорить не об аналогии, а именно о выяснении истинной воли субъекта сделки. Т.о., закон наряду с судебным толкованием завещания предусматривает и толкование нотариусом или исполнителем завещания. Толковать завещание — значит уяснить, понять вызывающие сомнения отдельные слова, выражения и предложения, содержащиеся в завещании.

Бывают случаи, когда путем толкования истинную волю завещателя определить невозможно. Так, завещатель Д. в качестве наследника всего своего имущества указал жену, не назвав ее фамилию, имя и отчество. К моменту открытия наследства оказалось, что брак, существовавший во время совершения завещания, уже расторгнут, и завещатель вступил в другой брак. Определить, которую из жен в результате имел в виду завещатель, не представилось возможным.

Относительно судьбы завещания в ситуации, когда путем толкования неопределенность завещания не устранена, высказывается мнение о том, что, если недостатки (неясности, пробелы) завещания неустранимы при его толковании, такое завещание по решению суда должно признаваться недействительным. Высказанная точка зрения по поводу правовой природы указанного завещания вызывает сомнения. В данном случае речь должна идти не о незаконной (недействительной) сделке (завещании), а о такой сделке, которая вообще не могла считаться совершенной и тем самым влечь установленные ею последствия.

Положения статьи 1123 ГК РФ о тайне завещания являются новеллами, хотя и до вступления в силу третьей части ГК РФ необходимость соблюдения тайны никем не оспаривалась. Зачастую наследодатель не заинтересован в разглашении сведений, указанных им в завещании, поскольку на практике это может привести к тому, что потенциальные наследники попытаются испортить жизнь наследодателю. Тайна завещания представляет собой принадлежащее гражданину нематериальное благо, которое в силу п. 1 ст. 150 ГК РФ неотчуждаемо и непередаваемо. Нематериальные блага не являются предметом регулирования гражданского права, оно только защищает их в случаях нарушения. Использовать можно все способы защиты, установленные ст. 12 ГК РФ; некоторые из способов конкретизированы в статье 1123 ГК РФ. Так, ее ч. 2 определяет, что в случае нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать компенсации морального вреда. Это положение очень важно, так как моральный вред возмещается только в случаях, установленных в законе.

 

Итак, юридическим фактом наследования по завещанию является наличие завещания, совершенного наследодателем в установленном законом порядке. Это юридический факт — действие, совершенное по воле завещателя.

Понятие и юридические признаки завещания

Завещание — это односторонняя сделка, которая создает права и обязанности после открытия наследства (п. 5 ст. 1118 ГК РФ). В юридической литературе завещание определяется как личное распоряжение гражданина принадлежащим ему имуществом на случаи смерти, сделанное в установленной законом форме.

Каждый гражданин может оставить по завещанию все свое имущество или часть его одному или нескольким лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также государству и иным юридическим лицам. ГК РФ, закрепляя принцип свободы завещания, предоставляет гражданам право распорядиться любым имуществом (ст. 1120), распределить имущество между любыми лицами (п. 1 ст. 1119, п. 1 ст. 1121), указать их доли, подназначить другого наследника, равно как и лишить любого или всех наследников по закону права наследования. При этом завещатель не обязан указывать причины лишения им наследства кого-либо из наследников по закону, так же как и причины отмены и изменения завещания.

Цель составления завещания заключается в том, чтобы определить порядок перехода всего наследственного имущества или его части к определенным лицам (в том числе государству).

Завещание характеризуется следующими признаками:

  • 1. завещание является односторонней сделкой;
  • 2. завещание носит строго личный характер. В соответствии с и. 3 ст. 1125 ГК РФ оно должно быть собственноручно подписано завещателем и нотариально удостоверено, за исключением случаев, когда при составлении завещания приходится прибегать к помощи сведущего лица. При всех обстоятельствах совершение завещания через представителя не допускается (п. 3 ст. 1118). Завещание не может быть совершено на основании доверенности, не могут совершать завещание опекуны от имени своих подопечных;
  • 3. завещание является единоличной сделкой, т. е. может быть составлено только от имени одного лица. Если же завещание содержит волеизъявление двух и более лиц (например, родители хотят составить совместное завещание в пользу своего сына), то оно может быть признано недействительным;
  • 4. завещания обычно относят к срочным сделкам, так как смерть завещателя, на случай которой составляют завещание, неизбежно должна наступить, рано или поздно, т. е. наступление события обязательно должно произойти.

Одна из важнейших особенностей завещания состоит в том, что правовые последствия наступают не с момента совершения этой сделки, а после смерти завещателя — лица, ее совершившего.

Между оформлением завещания и тем моментом, когда оно приобретает силу, проходит некоторый срок. После того, как завещание надлежащим образом оформлено, оно еще не может быть реализовано, пока не наступят те юридические факты, с которыми связано его действие (смерть наследодателя, открытие наследства);

завещание является сделкой строгой формы. В соответствии со ст. 1124 ГК РФ оно должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом с указанием места и времени его удостоверения, собственноручно подписано завещателем. Несоблюдение нотариальной формы завещания влечет его недействительность (ст. 165 ГК РФ). Правило о форме завещания обусловлено тем, что завещание начинает действовать, когда завещателя уже нет в живых, и в случае какой-либо неясности его уже нельзя спросить, что он имел в виду, делая в завещании то или иное распоряжение.

Основные признаки завещания

К основным признакам завещания можно отнести следующее:

  • завещание является единственным исключительным способом распоряжения имуществом на случай смерти – иным образом распорядиться имуществом на случай смерти нельзя;
  • завещание является сделкой, так как это определенное действие наследодателя, направленное на возникновение у наследников прав и обязанностей;
  • завещание носит односторонний характер, так как для его совершения достаточно воли только одной стороны – завещателя;
  • завещание носит личный характер – оно всегда совершается лично, совершение завещания через представителя запрещено;
  • завещание является сделкой с отлагательным сроком действия, срок которого не определен – он связан с наступлением конкретного события – смертью завещателя и создает права и обязанности после открытия наследства, т.е. после смерти наследодателя;
  • завещание – строго формальная сделка – законом установлены четкие требования к форме завещания;
  • завещание может содержать распоряжение только одного лица – совершение одного завещания несколькими лицами не допускается.
  • субъектами завещательных распоряжений могут являться только физические лица, обладающие полной дееспособностью на момент составления завещания.

Основные принципы завещания

К основным принципам завещания относятся:

  1. Свобода завещания.
  2. Тайна завещания.

1. Принцип свободы завещания

  • Действующее законодательство предоставляет право выбора завещателю: составлять или не составлять завещание. Обязательности оставления прижизненных распоряжений относительно прав и обязанностей лица на случай смерти законом не предусмотрено.
  • Завещатель имеет право завещать принадлежащие ему материальные и нематериальные блага любым лицам. В качестве наследников по завещанию могут выступать различные физические лица, юридические лица, публично-правовые образования, международные организации.
  • При составлении завещания в пользу нескольких наследников завещатель вправе определить для них любые по объему наследственные доли, завещать конкретные виды имущества либо их часть.
  • Завещатель имеет право лишить одного, нескольких или всех наследников по закону их права на наследство. Кроме того, у него имеется возможность ограничить их потенциальную долю в наследстве. Исключением является законодательное положение об обязательном наследовании, согласно которому определенные лица независимо от содержания завещания, лишающего либо ограничивающего их наследственные права, имеют возможность получить часть наследственного имущества – обязательная доля в наследстве.
  • Завещатель вправе оставить завещательные распоряжения, касающиеся определенных обстоятельств, наличие которых делает возможным вступление наследника в права наследования либо обязывает после такого вступления осуществить определенные действия. Например, распоряжение о порядке проведения похорон, подназначение одному наследнику другого, обязанность обеспечить проживание в перешедшей по наследству квартире кого-либо из лиц, названных завещателем и др.
  • Завещатель при составлении завещания вправе определить условия, в зависимости от наличия или отсутствия которых наследник имеет право приобрести наследство. Например, вступление наследника ко дню открытия наследства в брак либо, наоборот, отсутствие такового и др. Практикой наследования выработаны критерии, которым должны отвечать условия вступления в права наследования: правомерность, выполнимость и соответствие моральным принципам общества. При несоответствии условий указанным критериям они могут по решению суда быть признаны несуществующими.
  • У завещателя существует возможность в любой момент отменить или изменить ранее составленное завещание путем его полной отмены, замены наследников либо частичных корректив, связанных с перераспределением прав и обязанностей наследников.
  • У завещателя существует возможность составления нескольких завещаний. При наличии противоречий в нескольких завещаниях действительным считается то, которое составлено позже. При отсутствии противоречий все они считаются юридически значимыми и применяются самостоятельно, в этом находит свое выражение принцип сопоставимости нескольких завещаний.
  • Завещатель при составлении завещания не обязан распределять между наследниками все принадлежащее ему имущество, он имеет право отдать распоряжения относительно одной или нескольких вещей, а оставшаяся часть имущества, соответственно, будет наследоваться по закону.
  • Составление завещания не обязательно должно сопровождаться разглашением его содержания третьим лицам, в том числе и тем, которые являются наследниками, – в этом частично находит свое проявление принцип тайны завещательных распоряжений.

2. Принцип тайны завещания

  • Завещатель может ознакомить своих наследников с завещанием, может держать сам факт составления завещания и содержание завещательного распоряжения в тайне.
  • Законом определен круг лиц, которые не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены. К таким лицам относятся: нотариус (другое удостоверяющее завещание лицо), переводчик, исполнитель завещания (душеприказчик), свидетели, рукоприкладчик (подписавший завещание).
  • В случае нарушения тайны завещания завещатель может требовать компенсации морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты своих прав.
  • Дубликат завещания может быть выдан только самому завещателю, а после его смерти – указанным в завещании наследникам при предоставлении свидетельства о смерти завещателя.
  • Справки о нотариально удостоверенных завещаниях, выдаются только по требованию суда, прокуратуры, органов следствия в связи с находящимися в их производстве уголовными и гражданскими делами и только после смерти завещателя.

При этом, не является разглашением тайны завещания представление нотариусом, другим удостоверяющим завещание лицом сведений об удостоверении завещания, отмене завещания в единую информационную систему нотариата в порядке, установленном Основами законодательства Российской Федерации о нотариате. Кроме того, завещание каждого из супругов нотариус вправе удостоверить в присутствии обоих супругов.

Таким образом, завещание является единственным законным способ распорядиться своим имуществом на случай смерти. Других способов законом не предусмотрено. Например, договор дарения, предусматривающий передачу дара одаряемому после смерти дарителя, ничтожен в силу прямого указания закона (ст. 572 ГК РФ).

При составлении завещания должны соблюдаться его основные принципы.



Виды завещания

В гражданско-правовой практике предусматриваются следующие виды завещаний:

  1. Удостоверенные в нотариальном порядке.
  2. Приравненные к нотариально удостоверенным.
  3. Завещательные документы, составленные в чрезвычайных условиях.

Все перечисленные разновидности завещаний различаются между собой обстоятельствами составления, структурой и способом заверения их подлинности.

Документ, приравниваемый к нотариально удостоверенному, составляется в отсутствие нотариуса, и заверяется сторонними людьми, выступающими в качестве свидетелей.

Третий вид завещательных документов – составляемые в экстренных обстоятельствах, если существует непосредственная угроза жизни человека.

Наследование по завещанию. Понятие и признаки завещания

Завещание — это личное распоряжение гражданина на случай смерти по поводу принадлежащего ему имущества с назначением наследников, сделанное в предусмотренной законом форме.

В ст. 1118 ГК РФ закреплено легальное определение завещания. Завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства. Как и любая сделка, она обладает рядом присущих ей признаков.

Во-первых, по своей юридической природе завещание является сделкой. В соответствии с требованиями ст. 153 ГК РФ «сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей», поскольку, являясь правомерным действием, с момента открытия наследства она направлена и создает определенные права и обязанности у наследников умершего, указанных в завещании, а также иных лиц.

Во-вторых, завещание — односторонняя сделка, поскольку для ее совершения в соответствии с законом необходимо и достаточно выражения воли одной стороны. Для совершения завещания не требуется встречного волеизъявления наследника. Действительность завещания ни в коей мере не зависит от согласия наследников с его содержанием или возражений против него. Такая односторонняя сделка создает обязанности для лица, совершившего сделку, а также может создавать обязанности для других лиц (наследников). Так, например, завещатель может в завещании возложить на одного или нескольких наследников по завещанию обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели (ст. 1139 ГК РФ).

Завещание является срочной сделкой в связи с тем, что его правовые последствия возникают после наступления определенных юридических фактов (например, смерти завещателя).

Традиционно Гражданский кодекс РФ запрещает составление завещания под условием. Например, не может быть удостоверено завещание под условием получения от наследника пожизненного содержания. В то же время, например, наследодатель вправе завещать свою библиотеку специальной литературы при условии, что наследник посвятит себя работе по соответствующей профессии, такое завещание может быть удостоверено. Речь об условии может идти только в случаях, когда завещание официально удостоверяется, но не при закрытом завещании (они составляются без участия нотариуса и поэтому воля завещателя может быть выражена недостаточно четко и ясно либо его волеизъявление может не соответствовать требованиям закона). Наследодатель не может ограничить в завещании права наследника в отношении наследственного имущества в дальнейшем распоряжаться имуществом, поскольку наследник, получивший наследство, становится его собственником. Так, недействительным является завещание, по которому наследодатель передает имущество конкретному наследнику с указанием, что после смерти этого наследника имущество должно перейти к другому конкретному лицу или, например, если наследодатель оставляет наследство своему пережившему супругу под условием, что он не вступит в новый брак.

В-третьих, завещание — личная сделка. Это значит, что завещание должно быть составлено лично завещателем. Завещатель должен присутствовать при составлении и оформлении завещания. Совершение его через представителя не допускается (п. 3 ст. 1118 ГК РФ).

Если завещатель является незрячим и неграмотным, то при совершении завещания он прибегает к помощи нотариуса, который записывает завещание с его слов, и рукоприкладчика, который в присутствии нотариуса подписывает завещание. Однако и вэтом случае завещатель совершает завещание лично, поскольку в немфиксируется именно его, а не чья-либо другая воля, ее формирование и выражение должны происходить свободно, без какого-либо давления извне.

Причины, по которым завещатель не смог сам подписать завещание, указываются в тексте и в удостоверительной надписи. Лицо, в пользу которого завещается имущество, не может подписаться за завещателя. Если завещатель неграмотный, нотариус, сделав об этом отметку в его тексте, должен прочитать ему завещание.

При написании или записи завещания могут быть использованы технические средства (электронно-вычислительная машина, пишущая машинка идругие).

Завещание является также единолично совершаемым актом. Закон не допускает совершения коллективных завещаний. В законе специально подчеркнуто то, что в завещании могут содержаться распоряжения только одного лица. Не допускается совершение завещания двумя или более лицами. Имеются в виду как совместные завещания в пользу третьих лиц, например супруги совершают одно завещание в пользу своих детей, так и взаимные завещания в пользу друг друга. Такие завещания, превращаясь в завещательный договор, неминуемо утрачивают черты односторонней сделки.

В-четвертых, завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме. По общему правилу, установленному ст. 21 ГК РФ гражданской дееспособностью является способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. Дееспособность возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста. Исключениями из этого правила являются нормы ст.ст. 21, 27 ГК РФ, предусматривающие возможность приобретения гражданином полной дееспособности до достижения возраста восемнадцати лет при вступлении в брак, а также при его эмансипации. Согласно ст. 27 ГК РФ несовершеннолетний, достигший возраста шестнадцати лет, может быть объявлен полностью дееспособным в связи с его работой по трудовому договору (контракту) или который с согласия законных представителей занимается предпринимательской деятельностью. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) в этом случае производится по решению органов опеки и попечительства с согласия обоих родителей или иных законных представителей, а при отсутствии такого согласия — по решению суда. В дееспособности может быть ограничен только гражданин, который вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение. Недееспособным может быть признан гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими. Названные граждане могут быть признаны соответственно ограничено дееспособными или недееспособными только решением суда в порядке, предусмотренном ГПК РФ. Кроме того, даже в случае, если заинтересованное лицо обращается в суд с требованием о признании гражданина ограничено дееспособным или недееспособным, гражданин будет считаться таковым с момента вступления решения суда в законную силу. Завещание, совершенное гражданином, признанным впоследствии судом ограниченно дееспособным или недееспособным, признается действительным. В данном случае важно, чтобы именно в момент совершения завещания гражданин обладал дееспособностью в полном объеме. Не имеет юридической силы завещание, составленное недееспособным лицом, в период так называемого «светлого промежутка».

Таким образом, распорядиться своим имуществом на случай смерти путем совершения завещания не могут: граждане, признанные судом недееспособными; граждане, признанные судом ограничено дееспособными; лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста, за исключением эмансипированных несовершеннолетних граждан и граждан, вступивших в брак до достижения восемнадцати лет. Имущество названных лиц наследуется в соответствии с правилами наследования по закону, установленными ст.ст. 1141-1151 ГК РФ.

В-пятых, завещание является единственным, исключительным способом для физического лица распорядится своим имуществом в соответствии со своими желаниями на случай смерти. Это означает, что распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания. Этот способ распоряжения своим имуществом порождает юридические последствия: возникновение прав у наследника на имущество завещателя. Завещание определяет условия перехода имущества от наследодателя к наследнику. Никто не вправе воздействовать на завещателя при совершении им завещания.

В-шестых, завещание — это строго формальная сделка. В качестве акта, посредством которого вовне выражается воля завещателя, оно должно отвечать определенным требованиям, касающимся формы и порядка его совершения. Для завещания эти требования установлены законом и носят императивный характер. Поскольку завещание, в отличие от других сделок, порождает последствия, оценивается и исполняется после смерти завещателя, оно должно быть таким, чтобы по возможности исключались сомнения в том, что завещатель полностью отдавал отчет своим действиям, что выраженная им воля была подлинной и свободной.

В-седьмых, завещатель свободен в определении круга наследников. Реализуя принцип свободы завещания, закон предоставляет гражданину право назначить наследником любое лицо, их субъектный состав определен в ст. 1116 ГК РФ. Назначенный наследник — это конкретное лицо, которое завещатель определил как непосредственного наследника своего имущества. Естественно, что основное место во всяком завещании занимает назначение наследника. Завещатель может завещать свое имущество одному или нескольким лицам, — как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, то есть лицам, не состоящим с завещателем в родственных отношениях. Это могут быть члены семьи наследодателя, лица, связанные с ним родственными узами, а также любые посторонние граждане. В качестве наследников в завещании могут быть названы физические лица (граждане), юридические лица (коммерческим организациям, некоммерческим учреждениям, религиозным и общественным организациям и так далее), Российская Федерация, субъекты Федерации (республики, края, области, города федерального значения, автономная область, автономные округа), муниципальные образования, иностранные государства, международные организации. Социальный и юридический статус гражданина для назначения его наследником не имеет значения. В качестве наследника могут быть названы: граждане России или иностранного государства, лицо без гражданства, лицо без определенного места жительства. Пункт 1 ст. 1116 ГК РФ закрепляет важное положение, согласно которому к наследованию могут призываться граждане, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства, то есть после смерти наследодателя. В этом случае имеет значение совокупность именно двух условий — зачатия при жизни наследодателя и живорожденности ребенка после открытия наследства. Наследником в завещании может быть назван также не зачатый к моменту совершения завещания ребенок. Например, завещание может быть составлено в пользу будущего ребенка сына наследодателя, то есть внука. В случае если ко дню открытия наследства этот ребенок будет зачат и родится живым после открытия наследства, то он будет призван к наследованию. Согласно п. 1 ст. 1116 ГК РФ к наследованию по завещанию могут призываться указанные в нем юридические лица, существующие на день открытия наследства. Прекращение существования юридического лица возможно в случаях его ликвидации или реорганизации. Ликвидация юридического лица — регламентированная законом процедура, в результате которой происходит прекращение деятельности юридических лиц без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Реорганизация юридического лица — прекращение деятельности юридического лица с переходом его прав и обязанностей к другим лицам. В соответствии с п. 1 ст. 57 ГК РФ реорганизация юридического лица может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

В-восьмых, завещатель вправе завещать любое имущество. По общему правилу, установленному ст. 1112 ГК РФ, в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Данная норма получила развитие в ст. 1120 ГК РФ, согласно которой завещатель может совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, как находящемся в его собственности на момент совершения завещания, так и об имуществе, которое он может приобрести в будущем, то есть после составления завещания. Данная норма конкретизирует принцип свободы завещания. Поэтому при удостоверении завещания не требуется представления завещателем доказательств его прав на наследственное имущество: наследственная масса определяется на момент смерти завещателя (ч. 1 ст. 1112 ГК РФ) и действительность завещательных распоряжений, содержащихся в нем, будет решаться после открытия наследства. При этом способ приобретения завещателем нового имущества не имеет значения (на основании гражданско-правовой сделки или посредством личного участия он создаст новый объект, например, построил жилой дом). Ст. 1120 ГК РФ имеет принципиальное значение для обеспечения гарантированного перехода прав на имущество именно к тем лицам, которые были названы в завещании в качестве наследников.

Имущество может быть завещано одному или нескольким наследникам. Завещая имущество нескольким наследникам, завещатель вправе как определить доли каждого из наследников в наследственном имуществе, так и не определять их. При этом следует иметь в виду, что имущество, завещанное нескольким наследникам без указания их долей в наследстве, считается завещанным наследникам в равных долях. Особое внимание следует уделить завещанию неделимой вещи, раздел которой в натуре невозможен без изменения ее назначения. Например, делимым является земельный участок, который после раздела образует самостоятельный земельный участок. В отдельных случаях неделимой признается вещь, раздел которой в натуре без изменения ее назначения невозможен (ст. 133 ГК РФ). Согласно ст. 1122 ГК РФ, указание в завещании на части неделимой вещи, предназначенные каждому из наследников в натуре, не влечет за собой недействительности завещания. Неделимая вещь считается завещанной в долях, соответствующих стоимости этих частей. Порядок пользования наследниками неделимой вещью установлен в соответствии с предназначенными им в завещании частями этой вещи. При согласии на то наследников указанный порядок установления долей и определение пользования неделимой вещью может быть закреплен в свидетельстве о праве на наследства. В случае же спора между наследниками их доли и порядок пользования неделимой вещью определяется судом.

В силу общего правового принципа: кто вправе на большее, тот вправе и на меньшее, завещатель может, в соответствии со ст. 1120 ГК РФ, распорядиться своим имуществом или какой-либо его частью (не исключая предметов обычной домашней обстановки и обихода) составив одно или несколько завещаний. В последнем случае завещатель может впоследствии составить второе завещание, в котором сделает распоряжения относительно оставшейся части имущества. Если это не будет сделано, то не отраженная в завещании часть имущества будет наследоваться в соответствии с правилами ГК РФ о наследовании по закону.

В-девятых, тайна завещания, закрепленная в ст. 1123 ГК РФ, имеет огромное значение для охраны интересов завещателя. Тайна завещания обеспечивается тем, что завещатель вовсе не обязан сообщать кому-либо, в том числе и лицам, которых завещание касается, о содержании, совершении, изменении или отмене завещания. Все это относится к частной жизни завещателя, составляет его сугубо личную тайну, а поэтому неприкосновенно, должно быть, если завещатель того желает, надежно скрыто от посторонних глаз. Установлен период, на протяжении которого несоблюдение тайны завещания является противоправным действием: до открытия наследства, то есть на протяжении периода, когда завещание еще не порождает юридических последствий. Тайна завещания обеспечивается возложением на лиц, перечисленные в абз. 1 ст. 1123 ГК РФ, обязанности до открытия наследства не разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены. Это нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, а также рукоприкладчик. Нарушение тайны завещания может повлечь применение предусмотренных законом способов защиты гражданских прав, в том числе и мер ответственности. Всеми этими способами защиты может воспользоваться сам завещатель, а если к тому моменту, когда возникла необходимость их применения, он призван недееспособным — лица, на которых возложена защита его прав и охраняемых законом интересов, — его опекуны. В числе мер защиты, которые могут быть применены к правонарушителю, в законе специально выделена одна — завещатель вправе потребовать компенсации морального вреда, например, за разглашение или распространение сведений о том, что завещатель все свое имущество завещал любовнице. Вопросы, связанные с компенсацией морального вреда, причиненного завещателю, разрешаются судом. Завещатель может потребовать компенсации морального вреда не только от нотариуса или иного лица, удостоверяющего завещание, но и других лиц, перечисленных в ч. 1 ст. 1123 ГК РФ. Кроме компенсации морального вреда, к способам защиты гражданских прав относятся возмещение убытков, прекращение или изменение правоотношения и другие способы.

В-десятых, последним признаком завещания является возможность его толкования. Как бы ни был формализован порядок совершения завещания, не исключены случаи, когда воля завещателя изложена в нем недостаточно четко, в результате чего создается неопределенность или двусмысленность в содержании завещания. В этих случаях с целью определения действительной воли завещателя допускается толкование завещания. Право толковать завещание имеют, согласно ст. 1132 ГК РФ нотариус, исполнитель завещания и суд. Законом предусмотрены и определенные правила такого толкования. Согласно ст. 1132 ГК РФ при толковании завещания нотариусом, исполнителем завещания или судом принимается во внимание буквальный смысл какого-либо положения завещания, он устанавливается сопоставлением этого положения с другими положениями и смыслом завещания в целом. При этом должно обеспечиваться наиболее полное осуществление предполагаемой воли завещателя. В необходимых случаях суд может учитывать и представленные доказательства, оценивать обстоятельства, существовавшие как при совершении завещания, так и на момент смерти завещателя. Таким образом, при толковании завещания нотариусу, исполнителю или суду следует обеспечить наиболее полную реализацию последней воли завещателя, изложенной в завещании.

Свобода завещания и ее выражение

Статья 1119 ГК РФ в соответствии с принципами дозволительной направленности и диспозитивности гражданско-правового регулирования закрепляет один из основных (принципов наследственного права — принцип свободы завещания).

Свобода завещания выражается, прежде всего, в том, что завещатель вправе завещать имущество по своему усмотрению. Из этого следует, что гражданин может по своему усмотрению совершить завещание, а может и вовсе не совершать его, причем, ни то ни другое гражданин не обязан мотивировать.

Свобода завещания выражается, далее, в том, что имущество может быть завещано любым лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону (ст. 1121 ГК РФ).

Завещатель может любым путем, опять-таки по своему усмотрению, определить долю наследников в наследстве. Он может завещать наследникам лишь часть своего имущества, оставив другую его часть вне завещательного распоряжения.

Завещатель может лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения. В данном случае имеется в виду лишение наследства одного, нескольких или всех наследников по закону путем прямого волеизъявления завещателя. Завещатель может определить доли наследников в наследстве таким образом, что на долю наследника по закону ничего не достанется либо достанется меньше того, что он получил бы при наследовании по закону. Если наследник лишен завещателем наследства, то призвание его к наследству после смерти того же наследодателя по иным основаниям исключается, кроме случаев, когда он может быть призван к наследованию обязательной доли (ст. 1149 ГК РФ). Если же наследник прямо наследства не лишен, но его права на наследство ограничены косвенно, то призвание его к наследованию по иным основаниям допускается.

Свобода завещания выражается также втом, что завещатель может включить в завещание и иные распоряжения, например о подназначении наследника (ст. 1121 ГК РФ), о завещательном отказе (ст. 1137 ГК РФ), о завещательном возложении (ст. 1139 ГК РФ) и др.

Свобода завещания выражается и в том, что завещатель, сохранивший полную дееспособность, в любой момент может отменить или изменить совершенное завещание (ст. 1130 ГК РФ).

Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве. Если завещатель лишил наследства того наследника, который имеет право на обязательную долю, либо косвенным путем свел на нет его право на обязательную долю, либо ограничил его вэтом праве, причем нет основании относить наследника к недостойным (ст. 1117 ГК РФ), то право на обязательную долю в случаях, предусмотренных законом, должно быть ему гарантировано (ст. 1149 ГК РФ). А это может повлечь недействительность завещания в той части, в какой оно ущемляет право наследника на обязательную долю.

В соответствии с принципом свободы завещания завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания, равно как и о причинах принятого решения. Это правило перекликается со ст. 1121 ГК РФ, которая гарантирует тайну завещания.

Гражданское законодательство относит неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну к числу нематериальных благ, которые принадлежат гражданину в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным способом. Гражданское законодательство предусматривает защиту указанных благ с использованием в необходимых случаях установленных способов защиты гражданских прав (ст. 150 ГК РФ).

Статья 1123 ГК РФ,закрепляя тайну завещания, призвана защитить, применительно к принципу свободы завещания, неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну граждан. Гражданину крайне важно, чтобы формирование и выражение его воли, зафиксированной в завещании, протекали свободно, без какого бы то ни было давления извне. Но он должен быть также уверен в том, что и после того, как завещание совершено, его содержание никем не будет преждевременно разглашено, в том числе и лицами, которые были ознакомлены с завещанием. Отсутствие такой уверенности может повлечь за собой то, что гражданин вовсе откажется от совершения завещания либо выразит в нем далеко не подлинную свою волю. К тому же нельзясбрасывать со счетов и душевный дискомфорт, который гражданин может испытать, узнав о том, что содержание его завещания преждевременно, т. е. еще до открытия наследства, раскрыто. Это может повлиять на его отношения с близкими людьми, вызвать среди них разлад, заставить гражданина отменить или изменить завещание, хотя бы он этого не хотел.

Тайна завещания обеспечивается тем, что завещатель вовсе не обязан сообщать кому-либо, в том числе и лицам, которых завещание касается, о содержании, совершении, изменении или отмене завещания. Все это относится к частной жизнизавещателя, составляет его сугубо личную тайну, а потому неприкосновенно, должно быть, если завещатель того желает, надежно скрыто от посторонних глаз.

Тайна завещания обеспечивается также тем, что к ознакомлению с завещанием, когда это необходимо, допускается сравнительно узкий круг лиц, причем выбор этих лиц во многом зависит от самого завещателя. Можно предположить, что завещатель осуществит свой выбор из числа лиц, которым он доверяет.

Тайна завещания обеспечивается возложением на лиц, перечисленных в ч. 1 ст. 1123 ГК РФ, обязанности до открытия наследства не разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены. Это нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, а также гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя (рукоприкладчик). Необязательно, чтобы разглашаемые сведения былидостоверными, это могут быть инебылицы, но они также могутлишить душевного покоя, как самого завещателя, так идругих лиц. Они иногда и распространяются для того, что6ы «насолить» указанным лицам, вывести их из равновесия. Впрочем, мотивы разглашения или распространения подобных сведений, независимо от того, достоверны они или нет, значения не имеют. На лиц, перечисленных в ч. 1 ст. 1123 ГК РФ,возлагается обязанность замкнуть уста и «дождаться» открытия наследства. Нарушение указанной обязанности может повлечь применение предусмотренных законом способов защиты гражданских прав, в том числе и мер ответственности. Всеми этими способами защиты может воспользоваться сам завещатель, а если к тому моменту, когда возникла необходимость их применения, он признан недееспособным — лица, накоторых возложена защита его прав и охраняемых законом интересов, — его опекуны. В числе этих способов защиты может быть запрещение судом лицу, нарушающему тайну завещания, разглашать или распространять сведения о завещательных распоряжениях, которые завещатель сделал или якобы сделал, под угрозой применения к указанному лицу предусмотренных законом санкций.

В числе мер защиты, которые могут быть применены к правонарушителю, в законе специально выделена одна — завещатель вправе потребовать компенсации морального вреда. Завещатель может потребовать компенсации морального вреда не только от нотариуса или иного лица, удостоверяющего завещание, но и от других лиц, перечисленных в ч. 1 ст. 1123 ГК РФ. К указанным лицам могут быть применены и иные меры ответственности, причем не только гражданско-правовой. Например, частный нотариус может быть лишен лицензии на занятие нотариальной деятельностью, исключен из нотариальной палаты. Кроме компенсации морального вреда на него может быть также возложена обязанность возместить клиенту имущественный ущерб.

Статья 1121 ГК РФзакрепляет принцип свободы завещания применительно к кругу лиц, которым имущество может быть завещано.

Правило, закрепленное в п. 1 ст. 1121 ГК РФ, может быть выведено путем толкования п. 1 ст. 1119 ГК РФ:если завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, то к ним относятся лица, как входящие, так ине входящие в круг наследников по закону.

Центр тяжести сосредоточен в п. 2 ст. 1121 ГК РФ, который предоставляет завещателю право подназначить основному наследнику запасного наследника на случай наступления предусмотренных в законе обстоятельств. Никто, кроме завещателя, подназначить наследника не может, поскольку само подназначение наследника может иметь место только в завещании, которое должно быть совершено завещателем лично (п. 3 ст. 1118 ГК РФ).

Статья 1120 ГК РФ конкретизирует принцип свободы завещания применительно к тому, что может быть завещано. Ее нужно применять с учетом того, что входит в состав наследства (ст. 1112 ГК РФ), а также с учетом особенностей наследования отдельных видов имущества (ст.ст. 1176-1185 ГК РФ).

Завещатель может распорядиться на случай смерти любым имуществом, в том числе имуществом, оборотоспособность которого ограничена (ст. 1180 ГК РФ). Однако распорядиться имуществом, изъятым из оборота, он не может, поскольку указанное имущество предметом гражданско-правовых сделок, совершаемых гражданами (а завещание относится к таким сделкам), вообще быть не может. К тому же указанное имущество, даже если оно в силу тех или иных обстоятельств и оказалось у гражданина (например, в силу возложенных на него служебных обязанностей), не является для него своим. В то же время гражданин может на случай смерти распорядиться не только наличным имуществом, но и тем, которое он может приобрести в будущем, хотя бы эта возможность ибыла чисто гипотетической.

Воля завещателя может выражаться и в указании на конкретное имущество или право, хотя бы на момент совершения завещания у гражданина ни того, ни другого не было. Например, гражданин может завещать авторское право, хотя бы никаких авторских прав на момент совершения завещания у него еще не было. Если же их не появится и к моменту смерти гражданина, то завещание в соответствующей части остается нереализованным. Но каким бы имуществом гражданин ни распорядился — наличным или тем, которое приобретет в будущем, — необходимо, чтобы право на это имущество возникло у гражданина еще при его жизни. Поэтому если гражданин застраховал свою жизнь, указав в страховом полисе в качестве выгодоприобретателя своего наследника, то это распоряжение не может квалифицироваться как завещание, а страховая сумма, которую получит выгодоприобретатель, не входит в состав наследства, открывшегося после смерти страхователя, поскольку право на ее получение самому страхователю не принадлежало и не могло принадлежать, оно возникло лишь после его смерти у выгодоприобретателя, причем не в порядке наследственного преемства. Напротив, если завещаны акции, которые при жизни завещателя никаких дивидендов не приносили, а затем на наследников обрушился золотой дождь, то эти дивиденды они получают в порядке наследственного правопреемства, поскольку право на их получение имел бы и сам завещатель, если бы он был жив.

В силу прямого указания закона завещатель может распорядиться своим имуществом. Конечно, это правило не следует понимать в том смысле, что завещатель может распорядиться лишь имуществом, принадлежащим ему на праве собственности. Завещатель мог распорядиться всеми правами, которые ему принадлежали, и всеми обязанностями, которыми он был обременен, кроме тех, переход которых по наследству не допускается законом либо невозможен в силу самой природы этих прав и обязанностей (ст. 1112 ГК РФ). Так, завещатель может распорядиться не только правом собственности на земельный участок, но и правом пожизненного наследуемого владения земельным участком (ст. 1181 ГК РФ; п. 2 ст. 21 ЗК РФ), правом на получение постоянной ренты (п. 2 ст. 589 ГК РФ), правом на получение обещанного дара (п. 1 ст. 581 ГК РФ), правом на пай, правом на акции, правом в области интеллектуальной собственности и т. д.

Завещатель может распорядиться и личными неимущественными правами, по крайней мере, в тех случаях, когда они выступают в единстве с имущественными правами, что имеет место при наследовании предприятия (ст.ст. 132, 1178 ГК РФ), при наследовании прав и обязанностей по договору коммерческой концессии (ст. 1027, п. 2 ст. 1038 ГК РФ), да и при наследовании интеллектуальной собственности.

Завещатель не может завещать своим наследникам право авторства, право на авторское имя или право на неприкосновенность произведения, хотя они и продолжают охраняться после его смерти вкачестве социально значимых юридических фактов, но он вправе завещать им опубликование не изданной при его жизни рукописи. Вполне может случиться, что это опубликование не сулит наследникам никаких имущественных выгод, более того, потребует от них ощутимых материальных затрат, но они на это идут, дабы выполнить волю покойного автора.

Завещатель может распорядиться не всем своим имуществом, а лишь его частью, оставив остальное имущество вне завещательного распоряжения. Имущество, оставшееся вне завещательного распоряжения, подпадает под правовой режим, который установлен для имущества, наследуемого по закону.

Завещатель может выразить свою волю в отношении различных частей наследственного имущества не в одном, а в нескольких завещаниях, причем они могут быть совершены как одновременно, так и в разное время. Если они в чем-то сталкиваются друг с другом, то для того, чтобы устранить возникшее между ними несоответствие, нужно будет прибегнуть к правилам их толкования. Но это обычно приходится делать уже после открытия наследства. При этом если воля завещателя во всех случаях не расходится с законом, приоритетное значение придается завещанию, составленному позднее (ст. 1130 ГК РФ).

Впрочем, нотариус или иное лицо, уполномоченное на удостоверение завещания, не лишено права обратить внимание завещателя на несоответствие совершаемых им завещаний друг другу. Однако если завещатель это несоответствие не устранит, то указанное обстоятельство не может служить основанием для отказа в удостоверении завещаний.

Статья 1122 ГК РФ конкретизирует принцип свободы завещания применительно к тому, как завещанное имущество может быть распределено в завещании между двумя или несколькими, т. е. более чем двумя, наследниками. Если же имущество завещано только одному наследнику, то оснований для ее применения нет. Указанная норма уходит своими корнями в правило п. 1 ст. 1119 ГК РФ о том, что завещатель вправе любым образом определить доли наследников в наследстве. Он может прямо указать в завещании, что завещает имущество назначенным им в завещании наследникам в равных долях. Но он может не определять долей наследников в завещанном имуществе и не указывать, что именно из наследства и кому из наследников предназначается. И в этом случае наследство считается завещанным наследникам в равных долях. Законодатель презюмирует, что, поскольку завещатель доли наследников в завещании имущества никак не определил, он, завещатель, желал, чтобы их доли были равными. Спор между наследниками возможен лишь в отношении того, кто из них имеет преимущественное право на получение из состава наследства той или иной вещи, однако при разрешении этого спора следует исходить из того, что доли всех наследников в наследственном имуществе в их стоимостном выражении равны.

Если завещатель указал в завещании на части неделимой вещи, предназначенные каждому из наследников в натуре, то неизбежно возникает вопрос, какова судьба этого завещания. Неделимой признается вещь, раздел которой в натура без изменения ее назначения невозможен (ст. 133 ГК РФ). Таким образом, раздел неделимой вещи в натуре, с какой бы стороны к нему ни подойти, в конечном счете, противоречил бы как подлинной воле завещателя, так и интересам самих наследников. В то же время нельзя не считаться с тем, что воля завещателя была направлена на то, чтобы неделимая вещь перешла к назначенным наследникам. Если бы завещание было признано недействительным со ссылкой на то, что неделимую вещь разделить в натуре нельзя, то это нарушило бы волю завещателя. Именно поэтому законодатель, не становясь на пути признания завещания недействительным, истолковал его в том смысле, что неделимая вещь должна считаться завещанной в долях, соответствующих стоимости этих частей, но завещанной лишьтем наследникам, которым части этой вещи, предназначались в натуре. Порядок пользования наследниками неделимой вещью может быть установлен в соответствии с предназначенными им в завещании частями этой вещи. Например, завещатель половину скульптуры завещал одному наследнику, а двум другим по одной четверти. Распоряжение завещателя нужно истолковать в том смысле, что поскольку завещанные части неравны, то как доступ наследников к скульптуре и извлечение из нее доходов, так и несение связанных с нею затрат и обременений должны распределяться между наследниками соразмерно завещанным частям.

Присогласии на то наследников указанный порядок установления долей и определения пользования неделимой вещью может быть закреплен в свидетельстве о праве на наследство. В случае же спора между наследниками их доли и порядок пользования неделимой вещью определяются судом.

Еще один допускаемый законом, но прямо не названный ст. 1119 ГК РФ случай ограничения свободы завещания предусмотрен нормой ст. 1178 ГК РФ, в котором речь идет о том, что наследник — индивидуальный предприниматель или коммерческая организация — при разделе наследства пользуется преимущественным правом на получение в счет своей доли входящего в состав наследственной массы предприятия. По смыслу закона наследодатель не вправе лишить такого наследника названного преимущественного права. Существование этого института можно объяснить тем, что «государство не заинтересовано в том, чтобы при наследовании предприятие прекратило свое существование и не использовалось в предпринимательской деятельности».

Нормами ГК РФ предусмотрена возможность завещателю выбрать способы составления завещания: составить закрытое завещание, а в чрезвычайных обстоятельствах — даже изложить свою волю в простой письменной форме (с соблюдением определенных требований). Свобода завещания проявляется в допустимости уменьшить размер обязательной доли судом или вовсе отказать в ее присуждении.

Образец завещания и основные правила его составления

В момент создания и оформления завещания нередко возникает огромное количество трудностей, именно поэтому к данной процедуре нужно отнестись максимально ответственно. Абсолютно все здесь будет иметь значение и должно быть учтено, иначе наследство может не попасть к тем лицам, которые будут отражены в документе. Перед составлением документа можно посетить нотариальную контору и попросить образец завещания.

К основным требованиям, предъявляемым законодательством к завещанию, относится форма текста.

Он может быть составлен от руки, например, в случае закрытой формы, а также быть напечатан.

Следующим пунктом идёт заверение нотариусом, которое является обязательным, а также наличие свидетелей. Последние потребуются в том случае, если форма завещания является закрытой. По закону свидетели также требуются в том случае, если завещание составляется при чрезвычайных обстоятельствах.

Следующим важнейшим пунктом является наличие подписи завещателя. Если тот, в силу физических недостатков либо иных причин, не может выполнить данное действие, призывается рукоприкладчик — особое лицо, которое наделяется правом подписать данный завещательный документ.

Действующий образец завещания также подразумевает обязательное указание даты составления документа.

Форма завещаний

Также существует несколько форм составления бумаг, отражающих посмертную волю усопшего.

Закрытое завещание

Закрытое завещание – когда составитель сохраняет полную тайну его содержания от сторонних лиц, даже от нотариуса (ст. №1126 ГКРФ). Бумага с посмертными распоряжениями наследодателя, написанная им собственноручно и заверенная личной росписью, передаётся нотариусу в закрытом виде.

Нотариус, в присутствии двух свидетелей, запечатывает его в конверт и заверяет. Свидетели ставят на конверте собственные подписи, удостоверяющие сохранность тайну волеизъявления наследодателя. Вскрывается конверт лишь после смерти составителя, в присутствии родственников, которым объявляется посмертная воля покойного.

Завещание, приравненное к нотариально удостоверенному

Подобная форма завещания предусматривается ст. №1127 ГКРФ. Составляется документ в условиях, когда у человека нет возможности самолично посетить нотариальную контору для заверки документа. Например, в ситуации, когда он находится в лечебном заведении, в тюремном заключении, несёт военную службу в отдалённом гарнизоне и т.д.

В подобной ситуации роль нотариуса вправе взять на себя начальник учреждения или командир подразделения, заверив бумагу подписью в присутствии составителя и одного свидетеля.

Такой документ приравнивается к нотариально удостоверенному, и обладает аналогичной юридической силой.

Завещание, составленное при чрезвычайных обстоятельствах

Ещё одна разновидность составления – завещание в чрезвычайных обстоятельствах. Подобные обстоятельства подробно прописаны в ст. №1129 ГКРФ: жизни гражданина должна угрожать непосредственная опасность, и он не может оформить свою посмертную волю традиционным способом.

В качестве примера подобных экстренных ситуаций можно привести:

  • Сердечный приступ, или внезапное обострение хронической болезни, вызвавшее предсмертную ситуацию.
  • Получение человеком травмы или ранения, опасной для жизни – например, на производстве, либо в результате ДТП.
  • Момент стихийного бедствия, техногенной катастрофы, грозящей жизни человека.

Завещание, в этом случае составляется либо лично гражданином, либо сторонними лицами с его слов, если он сам не в силах писать, в присутствии 2-х свидетелей. Оно удостоверяется свидетелями, и его подписью, опять же, если умирающий человек в силах это сделать. Юридическую силу документ обретает в случае кончины завещателя непосредственно после его составления.

Если же непосредственная угроза жизни завещателя миновала, и он может оформить завещание нотариально, то бумага с последней волей, написанная в экстренной ситуации, теряет свою силу. Но и после смерти наследодателя в результате указанного чрезвычайного происшествия, документ обретает силу только после подтверждения правомерности его составления судебными органами.

Завещание на денежный вклад в кредитном учреждении

Отдельной формой завещания является распоряжение наследодателем финансовыми средствами, лежащими на его счёте в банковской организации. Такое положение предусмотрено ст. №1128 ГК.

Помимо нотариуса, правом заверки документа о передачи вклада наследникам обладают и уполномоченные служащие банка.

Как правило, это начальник отдела по работе с клиентами. Завещанные таким способом денежные средства подлежат наследованию на тех же основаниях, что и прочее имущество скончавшегося гражданина.

Содержание завещания. Обязательная доля при наследовании по завещанию

Основное содержание завещания составляют распоряжения завещателя о назначении лиц, к которым должно перейти имущество завещателя, и о распределении своего имущества между ними.

Назначение лиц, к которым должно перейти имущество завещателя, когда у него имеются наследники по закону, сопряжено либо с изменением их долей, порядка участия их в наследовании его имущества, либо с устранением их от наследования. Завещатель также вправе назначить наследниками лиц, которые вообще не входят в круг наследников по закону.

Закон не содержит никаких особых правил по вопросу о степени точности обозначения в завещании наследников. Однако посмертный характер действия завещания и невозможность или трудность устранения дефектов выражения воли завещателя, когда он уже умер, требуют особой чёткости в формулировке пунктов завещания, определяющих состав наследников.

Наследники должны быть названы способом, позволяющим выделить их из массы других граждан или юридических лиц. Лучше всего это делать указанием полного наименования юридического лица, а когда наследниками назначаются граждане, то полным воспроизведением их фамилии, имени, отчества со ссылкой на характер родственной или иной связи с завещателем. Можно приводить иные сведения, чтобы не спутать лицо, которое имел в виду завещатель, с его однофамильцем, имеющим к тому же одинаковое с ним имя и отчество. Однако не противоречит закону и допустимо определение наследников путём указания на родственную связь или характер отношений свойства с ним, если на момент открытия наследства не сможет возникнуть сомнений в личности наследника. Очевидно, не по имени, а ссылкой на родственную связь или на иные признаки можно назначить наследником насцитуруса, то есть лицо, зачатое при жизни наследодателя.

Завещатель может указать в своём завещании в качестве наследников не всех, а лишь некоторых из своих наследников по закону, устраняя тем самым остальных, не упомянутых наследников по закону от наследования в том имуществе, которого касается завещание. Если завещание касается лишь части имущества завещателя, то такое неупоминание в завещании некоторых наследников по закону не лишает их права наследования по закону в остальном имуществе завещателя (то есть в тех случаях, когда завещатель оставляет назначенным им по завещанию наследникам не всё своё имущество, то в той части, которая не затронута завещанием, открывается наследование по закону). Само собой разумеется, что эти, не упомянутые в завещании наследники по закону, должны относиться к той очереди наследников, которая в данном случае призывается к наследованию по закону. Если же завещание охватывает всё наследственное имущество завещателя, то такое неупоминание некоторых наследников по закону в завещании означает устранение их от наследования вообще.

Завещатель вправе устранить по своему усмотрению некоторых наследников по закону не только путём неупоминания их в своём завещании, но и путём прямого указания о том, что он лишает названных им в завещании своих наследников по закону (кроме необходимых наследников) права наследования. Наследник, лишённый по завещанию права наследования, считается устранённым от наследования вообще, независимо от того, касается ли завещание всего наследственного имущества или лишь части его. В то же время, как уже отмечалось, наследник, лишь не упомянутый в завещании, может считаться устранённым от наследования вообще только в том случае, когда завещание охватывает всё наследственное имущество.

Если у завещателя, оставившего завещание, в котором лишены наследства все наследники по закону, нет необходимых наследников (получающих в силу закона обязательную долю), то такое завещание означает, что наследственное имущество вследствие выморочности должно перейти к государству.

Назначение наследника связано с предоставлением ему завещателем принадлежащего ему имущества. При этом завещатель вправе завещать любую часть своего имущества либо всё своё имущество, «в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось» одному человеку или нескольким. Использование такой универсальной формулировки не является обязанностью наследодателя. Он может также перечислить все виды передаваемого имущества. Однако использование перечневого метода нецелесообразно, поскольку к моменту принятия наследства вероятно появление имущества, не названного в таком перечне, и наоборот, что-либо из списка может уже не быть собственностью завещателя. В подобной ситуации может возникнуть необходимость руководствоваться как правилами наследования по завещанию, так и по закону, т. е. те предметы, которые в завещании не указаны, будут распределены между наследниками по закону.

Завещатель вправе распределить своё имущество между назначенными им наследниками в любых долях, а не равных долях, как это имело бы место при наследовании по закону (п. 2 ст. 1141 ГК РФ). При этом их доли должны быть выражены в идеальном выражении (обычно это арифметические дроби) и в совокупности составлять единицу.

В то же время завещатель вправе распределить своё имущество между назначаемыми им наследниками не только путём определения размера доли, причитающейся каждому из назначенных им наследников, но и путём указания тех конкретных вещей или прав, которые будут причитаться тому или иному из назначенных им наследников.

В тех случаях, когда завещатель, назначив в своём завещании наследников, в то же время не определил в нём ни той доли в наследстве, которая должна быть получена тем или иным наследником, ни тех конкретных вещей или прав, которые должны перейти к тому или иному наследнику, следует считать, что наследственное имущество подлежит разделу между всеми указанными в завещании наследниками в равных долях (п. 1 ст. 1122 ГК РФ).

Соответствующим образом подлежит разделу делимое имущество. Неделимое — поступает в общую долевую собственность наследников опять-таки в равных долях, если они не договорятся об ином разделе имущества.

Несколько сложнее ситуация, когда наследодатель указал в завещании на части неделимой вещи, предназначенные каждому из наследников в натуре (например, завещая жилой дом, указал, что крыша переходит к старшему сыну, стены — к среднему, подвал — к младшему). Неделимая вещь в соответствии со ст.133 ГК РФ не подлежит физическому разделу — это невозможно без изменения ее назначения, а значит, без обесценивания. Поэтому выраженная указанным образом воля наследодателя не может быть исполнена. Тем не менее, это не влечет за собой недействительность завещания или его части в силу прямого указания п. 2 ст. 1122 ГК РФ. Этот пункт устанавливает, что неделимая вещь считается завещанной в долях, соответствующих стоимости частей неделимой вещи.

Итак, неделимая вещь поступает в долевую собственность наследников. В зависимости от того, каковы стоимость и назначение завещанных каждому наследнику частей неделимой вещи определяется порядок пользования наследниками этой вещью.

В случае спора между наследниками суд (по требованию любого из наследников либо его представителя) определяет доли наследников и порядок пользования вещью. При этом решение суда должно обеспечить соблюдение правил ст. 1168 ГК РФ о преимущественном праве на неделимую вещь при разделе имущества и об особенностях наследования жилого помещения, раздел которого в натуре невозможен.

Предметом завещания является имущество, законно принадлежащее завещателю на праве частной собственности, независимо от места нахождения и характера имущества. При этом наследодатель может завещать и то имущество, которое он приобретет в будущем (ст. 1120 ГК РФ).

В завещании могут содержаться пожелания наследодателя о месте захоронения, способе погребения и т. д. Однако распоряжение на случай смерти, состоящее только из указаний подобного рода, как акт, не порождающий прав и обязанностей, не является завещанием в правовом смысле этого слова.

Не могут быть предметом завещания такие права, которые неразрывно связаны с личностью завещателя (в частности, право на алименты и т. п.).

Предметом завещания, как правило, является имущество, подлежащее регистрации в государственных органах: квартиры, дома, земельные участки. Но предметом завещания могут быть и обычные предметы домашней обстановки и обихода. Нет необходимости в завещании делать особую оговорку по поводу этих предметов. Если по завещанию переходит «все имущество», значит, туда входят и предметы домашней обстановки и обихода, а если наследнику оставляется часть имущества, то эта часть исчисляется с включением стоимости данных предметов.

Особо следует сказать о возможности составления так называемых условных завещаний, по которым переход имущества к наследнику связан с наступлением какого-либо условия. ГК РФ не содержит указаний ни о возможности, ни о запрете составления условных завещаний. На основании же общих положений ГК РФ о сделках можно прийти к выводу, что условной может быть любая сделка (ст. 157 ГК РФ). Однако нынешняя практика условные завещания не признает. При их составлении нотариусы рекомендуют исключать все положения, даже отдаленно напоминающие условия.

Завещатель, кроме того, что вправе в своём завещании определить круг своих наследников и распределить своё имущество между ними по своему усмотрению, вправе также включить в завещание ряд особых распоряжений, касающихся как порядка призвания своих наследников к наследованию, так и цели или порядка использования наследственного имущества. Эти распоряжения завещателя касаются таких условий наследования, которые вообще не могут иметь место при наследовании по закону.

К числу особых завещательных распоряжений относится, в частности, подназначение наследника в завещании. Институт подназначения наследника – традиционный для отечественного гражданского законодательства. Возможность подназначить наследника — одно из проявлений принципа свободы завещания. Сущность подназначения состоит в назначении завещателем в предусмотренных законом случаях, кроме основного или основных наследников, ещё и запасного или запасных наследников (ст. 1121 ГК РФ). Подназначение наследников именуется в литературе субституцией, а подназначаемые наследники – субститутами. Подназначаемым наследником может быть любой гражданин или юридическое лицо, а также государство.

Цель подназначения наследника — не допустить переход имущества к наследникам наследника, не принявшего наследство, либо к иным наследникам завещателя. Тем самым наследодатель реализует свое право передать имущество по собственному усмотрению.

Подназначение наследника допустимо только в случаях, прямо указанных в ст.1121. Иначе говоря, любые иные обстоятельства (т.е. не связанные, например, с возможной смертью наследника до открытия наследства либо с тем, что он не примет наследство или откажется от него) не дают завещателю права прибегать к такому подназначению. Итак, это следующие случаи:

  1. Смерть наследника до открытия наследства. При отсутствии субституции в этом случае имело бы место наследование по праву представления.
  2. Смерть наследника одновременно с наследодателем. При отсутствии субституции имущество перешло бы не к коммориенту (см. п.2 ст.1114), а к иным наследникам завещателя.
  3. Смерть наследника, не успевшего принять наследство, после его открытия. При отсутствии субституции в этом случае имела бы место наследственная трансмиссия (см. ст.1156). Очевидно, те же последствия, что и смерть, имеет признание наследника умершим (учитываться будет дата вступления в законную силу соответствующего решения суда).
  4. Непринятие наследником наследства по любым причинам. При отсутствии субституции имущество перешло бы к другим наследникам завещателя.
  5. Отказ от наследства наследника. При отсутствии субституции имущество перешло бы к субъекту, в пользу которого был осуществлен отказ от наследства. Если же основному наследнику подназначен запасной, то он не имеет права отказаться от наследства в пользу других лиц (п. 1 ст. 1158 ГК РФ).
  6. Наличие обстоятельств, указанных в ст.1117, позволяющих считать наследника недостойным и отстранить его от наследования.

Нормы статьи 1121 ГК РФ не отвечают на вопрос о возможном количестве подназначенных наследников. Это количество может быть любым. Во-первых, подназначить наследника можно на случай, если один из названных выше случаев произойдёт с подназначенным наследником (по общему правилу, если подназначенный наследник не примет наследство либо будет отстранен от принятия, имущество перейдет наследникам завещателя, а не подназначенного наследника). Соответственно, наследодатель может подназначить любое количество наследников, таким образом фактически лишив определенных наследников наследства. Однако на практике двойное или тройное подназначение довольно редкое явление.

Во-вторых, возможно подназначение разных наследников на случай наступления каждого из обстоятельств, названных выше (если наследник умер, не успев принять наследство, подназначается один; если наследник оказался недостойным, подназначается другой и т.д.).

Таким образом, наследственная субституция отменяет наследование по праву представления, наследственную трансмиссию, положения о наследовании в случае смерти коммориентов и другие общие положения о порядке перехода наследственной массы.

Наследственному праву некоторых стран известна так называемая фидеикомиссарная субституция. Смысл её заключается в том, что, назначив основного наследника, завещатель возлагает на него обязанность сохранить унаследованное имущество с тем, что оно после его смерти переходит к лицу, указанному в том же завещании. По существу имущество завещается только во владение и пользование лица, указываемого в качестве основного наследника, без права распоряжения им, но с обязанностью нести все расходы по имуществу и сохранять его для фидеикомиссарного субститута. Причём имуществом не вправе распорядиться и сам субститут.

Российское же законодательство не предусматривает фидеикомиссарную субституцию как ограничивающую волю собственника в распоряжении имуществом, перешедшим к нему по наследству. Завещания, содержащие условия о такой субституции, должны признаваться недействительными.

Обязательная доля.

Свобода завещания ограничена правилами об обязательной доле в наследстве. Среди наследников по закону и ранее существовала особая категория граждан, наиболее незащищенных в социальном отношении, которым при наличии завещания и независимо от его содержания причиталась определенная доля в наследственном имуществе.

Статьей 1149 ГК РФ предусмотрен круг лиц, которые не могут быть полностью лишены завещателем права на наследство и призываются к наследованию независимо от содержания завещания (обязательные наследники, или необходимые наследники). Перечень обязательных наследников, указанных в этой статье, является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.

К ним относятся:

  • несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе усыновленные);
  • нетрудоспособные супруг и родители (усыновители) наследодателя;
  • нетрудоспособные иждивенцы, подлежащие призванию к наследованию на основании п.п. 1, 2 ст. 1148 ГК РФ.

К нетрудоспособным иждивенцам, имеющим право на обязательную долю в наследстве, относятся:

1) граждане, относящиеся к наследникам по закону, указанным в ст.ст. 1143-1145 ГК РФ (наследники со второй по седьмую очередь), нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет;

2) граждане, которые не входят в круг наследников, указанных в ст.ст. 1142-1145 ГК РФ (наследники с первой по седьмую очередь), но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним.

Граждане, не входящие в указанный круг родственников наследодателя и проживавшие отдельно от него, хотя бы они являлись нетрудоспособными и находились на иждивении наследодателя, но не проживали совместно с ним, права на обязательную долю в наследстве не имеют.

К нетрудоспособным относятся женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет (нетрудоспособные по возрасту), а также инвалиды I, II, III групп (нетрудоспособные по состоянию здоровья), независимо от того, назначена ли этим лицам пенсия по старости или инвалидности. При этом лица, ушедшие на пенсию на льготных основаниях (в связи с тяжелыми условиями труда), в круг наследников как нетрудоспособные не включаются.

К несовершеннолетнем относятся дети, не достигшие 18 лет. Лица, вступившие в брак до достижения 18 лет, а также эмансипированные лица, если к моменту открытия наследства как те, так и другие не достигли 18 лет, имеют право на обязательную долю, поскольку совершеннолетними до достижения указанного возраста они еще не становятся.

Для призвания к наследованию в качестве обязательных наследников иждивенцев наследодателя необходимо одновременное наличие нескольких оснований:

  • нетрудоспособность; при определении этого понятия следует исходить из тех же принципов, что и при определении нетрудоспособности наследников, за исключением несовершеннолетних детей, которые могут быть признаны иждивенцами до достижения ими 16 лет, а учащиеся — 18 лет;
  • для признания лиц иждивенцами наследодателя они должны находиться либо на полном содержании наследодателя, либо получать от него помощь, которая являлась бы для них основным и постоянным источником средств к существованию;
  • иждивенчество должно продолжаться не менее одного года до момента открытия наследства.

Размер обязательной доли составляет не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из необходимых наследников при наследовании по закону (обязательная доля). Право на обязательную долю может быть ограничено положениями о недостойных наследниках: обязательный наследник, являющийся недостойным, к наследованию не призывается.

Согласно, п. 2 ст. 1149 ГК РФ, указывающая, что право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется, прежде всего, из оставшейся незавещанной части имущества наследодателя, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону. Очевидно, что данная статья ГК РФзащищает наследников, не являющихся обязательными, в целях сведения к минимуму проявлений ограничения свободы завещания. Таким образом, обязательный наследник не может претендовать наимущество, завещанное при наличии имущества незавещанного, приоритет отдается наследникам, имеющим право на обязательную долю, и наследникам по завещанию.

При определении размера обязательной доли возникает вопрос об определении стоимости наследственного имущества. При решении этого вопроса необходимо учитывать рыночную стоимость имущества на момент открытия наследства; при этом в некоторых случаях нотариус должен привлекать независимых оценщиков.

Так же, при определении размера обязательной доли необходимо учитывать всех наследников по закону, в том числе ипо праву представления, которые призывались бы при отсутствии завещания, и все имущество, включая предметы домашней обстановки и обихода.

Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющихправо на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.

Уменьшение размера обязательной доли или даже отказ в ее присуждении возможны только при наличии определенных условий:

1) имущественное положение обязательного наследника, примерно одинаковое с положением других наследников причем этот баланс не должен нарушаться в результате принятия наследства другими наследниками (следовательно, суд не имеет права изменить обязательную долю, если обязательный наследник обеспечен менее остальных);

Однако изложенное не следует, безусловно, из буквального толкования п. 4 ст. 1149 ГК РФ. Допустимо и другое мнение, в соответствии, с которым суд вообще не должен сравнивать имущественное положение обязательных и иных наследников, а должен проводить сравнение положения обязательного наследника с минимальным уровнем жизни. С учетом того, каковы сейчас официальный и реальный минимальный прожиточный уровень, данная позиция представляется не справедливой, способной на практике значительно ущемить права обязательных наследников. Таким образом, толкование указанной статьи необходимо осуществлять в пользу первой позиции: суд должен сравнивать имущественное положение обязательного и иных наследников при решении вопроса об уменьшении обязательной доли;

2) отсутствие незавещанного имущества;

3) факт неиспользования обязательным наследников спорного имущества при жизни наследодателя (соответственно начало использования имущества после открытия наследства не учитывается);

4) факт использования наследником, которому спорное имущество завещано, этого имущества при жизни наследодателя.

Все перечисленные условия должны присутствовать в совокупности, чтобы уменьшение (аннулирование) обязательной доли было законным.

Завещание, которое составлено на все наследственное имущество без учета обязательных наследников подлежит исполнению лишь в части, оставшейся после исключения из него обязательных долей.

Заявление на принятие обязательной доли наследником должно быть подано нотариальному органу по месту открытия наследства в течение шести месяцев со дня открытия наследства, т. е. требование о принятии наследства в установленные законом сроки распространяются и на принятие обязательной доли

Тайна завещания

Завещатель, доверяя удостоверение завещания указанным в законе лицам, должен быть уверен, что они никому не разгласят содержание этой крайне важной для него сделки. Поэтому нотариус, другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, а также гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены (ст. 1123 ГК).

Если тайна завещания все же будет нарушена, завещатель вправе потребовать компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав, предусмотренными ГК.

Назначение завещателем наследников

Содержание завещания заключается прежде всего в назначении наследников с указанием имущества, передаваемого им в порядке наследования. Пункт 1 ст. 1119 ГК закрепляет принцип свободы завещания, в соответствии с которым завещатель может по своему усмотрению:

  • завещать имущество любым лицам;
  • любым образом определять доли наследников в наследстве;
  • лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения;
  • включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами ГК о наследовании.

Кроме того, завещатель может отменить или изменить уже совершенное завещание. Свобода завещания проявляется и в том, что завещатель вовсе не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания (п. 2 ст. 1119 ГК).

Российское законодательство последовательно расширяет действие принципа свободы завещания, что, несомненно, является позитивной тенденцией. Завещателю необходим достаточный простор при определении тех, кого лично он хочет обеспечить после своей смерти.

Ведь, свободно выражая свою волю, завещатель определяет «судьбу» наследственного имущества с учетом фактических отношений между ним и близкими ему людьми. Причем круг близких людей может не совпадать с перечнем законных наследников.

Отражением свободы завещания является право завещателя распорядиться в завещании любым своим имуществом или его частью, в том числе и тем, что он собирается приобрести в будущем. При этом закон предоставляет ему возможность совершить одно или несколько завещаний (ст. 1120 ГК).

Необходимые наследники

Свобода завещания ограничена установлением в законе круга наследников (их принято называть необходимыми), которые вправе получать обязательную долю в наследстве. Она составляет теперь не менее половины той доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (п. 1 ст. 1149 ГК).

К числу необходимых наследников закон относит:

  • несовершеннолетних или нетрудоспособных детей наследодателя;
  • его нетрудоспособного супруга;
  • нетрудоспособных родителей
  • нетрудоспособных иждивенцев наследодателя (п. 1 ст. 1149 ГК).

Перечень этот является исчерпывающим.

Необходимые наследники, как правило, социально уязвимы, их материальная обеспеченность весьма проблематична. Поэтому они нуждаются в особой, повышенной защите, что и достигается в сфере наследования предоставлением таким лицам права на обязательную долю.

Для того чтобы определить размер обязательной доли в каждом случае, необходимо стоимость всего наследственного имущества, включая стоимость предметов обычной домашней обстановки и обихода, разделить на число наследников, которые при отсутствии завещания были бы призваны к наследованию по закону. Установив размер законной доли в стоимостном выражении, от него находят половину.

Эта сумма и равна обязательной доле.

В соответствии с п. 2 ст. 1149 ГК право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется прежде всего из той части наследственного имущества, которая осталась незавещанной. Причем данное правило действует и в том случае, если его реализация приведет к уменьшению прав других наследников по закону на указанную часть имущества. Если же ее недостаточно для осуществления права на обязательную долю, оно осуществляется из той части имущества, которая завещана.

Суду предоставлено право уменьшить размер обязательной доли или вовсе отказать в ее присуждении с учетом имущественного положения необходимых наследников. Возможно это только в том случае, если осуществление права на обязательную долю повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию то имущество, которым необходимый наследник при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (это может быть, например, жилой дом, квартира, иное жилое помещение) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т.п.).

Завещательное возложение

От завещательного отказа надо отличать особый вид завещательного распоряжения – завещательное возложение. Суть его заключается в том, что завещатель может в завещании возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление какой-либо общеполезной цели (п. 1 ст. 1139 ГК).

Такая же обязанность может быть возложена и на исполнителя завещания. Однако это возможно лишь при том условии, что в завещании ему специально выделена определенная часть наследственного имущества, необходимая для исполнения возложения.

Закон особо выделяет впервые предоставленную завещателю возможность возложения на одного или нескольких наследников обязанности содержать принадлежащих завещателю домашних животных, а также осуществлять необходимый надзор и уход за ними (абз. 2 п. 1 ст. 1139 ГК).

В тех случаях, когда предметом завещательного возложения являются действия имущественного характера, на них распространяются правила об исполнении завещательного отказа, установленные ст. 1138 ГК.

Поскольку завещательное возложение – действие, совершаемое для общеполезной цели, правом требовать его исполнения обладает весьма широкий круг лиц. Среди них, в частности, заинтересованные лица, любой из наследников, а также исполнитель завещания.

Правда, правило это сформулировано диспозитивно: оно действует лишь в том случае, если завещанием не предусмотрено иное (п. 3 ст. 1139 ГК). Например, в силу завещания может прекращаться исполнение завещательного возложения лицом, злоупотребившим доверием завещателя.

В жизни возможна ситуация, в силу которой доля наследства лица, обремененного завещательным отказом или завещательным возложением, переходит к другим наследникам (это может произойти, например, из-за смерти наследника, последовавшей после или одновременно с наследодателем; отказа принять наследство; отстранения лица от наследования в качестве недостойного наследника). В подобном случае исполнить завещательный отказ либо завещательное возложение обязано лицо, к которому перешла доля отпавшего наследника (ст. 1140 ГК). Правило это, однако, является диспозитивным и действует поэтому только в том случае, если завещанием не установлено иное. Скажем, из текста завещания может следовать, что завещатель доверяет исполнение завещательного отказа либо завещательного возложения исключительно одному, определенному лицу. В случае смерти данного лица, наступления других обстоятельств, в силу которых он не сможет выполнить данные действия, действие завещательного отказа или завещательного возложения согласно воле завещателя прекращается.

Исполнение завещания

Правовая система РФ характеризует исполнение завещания как совершение определённых действий, которые были прямо предусмотрены имеющемся завещанием, а также тех, которые необходимы для скорейшего исполнения всех положений, указанных в документе волеизъявителем. По сути все эти действия должны быть направлены на то, чтобы наследство как можно быстрее было получено законными наследниками.

Значение, понятие и способы исполнения завещания указаны в законе.

Сама процедура по исполнению завещания может включать в себя комплекс обязательных мер, например, охрана данного имущества, его истребование с третьих лиц, включение в наследственную массу и т.д. Конечным результатом здесь будет заключительный этап, когда наследство будет передано законным наследникам в соответствии с завещанием.

Физическим лицом, в обязанности которого будет входить исполнение завещания, может являться только дееспособный гражданин. Если исполнителей несколько, функции между ними будут распределены в соответствии с положениями завещания либо самостоятельно. Исполнитель завещания может быть изменён наследодателем при жизни неограниченное число раз. При этом своё согласие на возложение данных обязанностей исполнитель должен выразить подписью в завещании.

Чем завещание отличается от дарственной

Таким вопросом задаются многие, когда задумываются о судьбе своего имущества после смерти.

Отличия (в таблице приводятся отдельные характеристики документов)

Завещание Дарственная
односторонняя сделка двусторонняя сделка
наследство перейдет в собственность только после смерти наследодателя одариваемый становится собственником сразу либо в определенный срок, никоим образом не связанный с кончиной дарителя
завещано может быть имущество без указания на конкретику объект дара совершенно конкретный
тайная сделка отсутствует требование конфиденциальности
завещание – единоличное распоряжение человека собственным имуществом дарение может быть совершено лицом или группой лиц общей собственности (не позволяется дарение от имени малолетних и недееспособных)
завещать возможно кому угодно, от физического лица до иностранного государства дарственная не оформляется медперсоналу, служащим государственных и банковских учреждений и т. п.
допустима только письменная форма завещания, обязательно нотариально заверенная может совершаться даже в устной форме или в виде дарственного договора. Заверяется нотариусом по желанию сторон
совершается только лично можно оформить по нотариальной доверенности через представителя
правопреемственность дар не переходит по наследству, если подобное не оговорено в договоре дарения
отмена без объяснения причин от исполнения дарственной можно отказаться, но только по значимым законным основаниям
не облагается налогом уплачивается подоходный налог 13%

А вывод такой: Дарение является двусторонним обязательством, связывающим взаимно правами и обязанностями одаряемого с дарителем, значительно ограниченное по субъекту одаривания и возможности отмены собственного решения. Завещание – волеизъявление одностороннее, личное, только человека, защищенное требованием сохранения тайны, но во всякое время имеющее свойство быть отмененным. Дарственная обеспечивает незамедлительный безвозмездный переход имущества, завещание – только после смерти завещателя.

Приобретение наследства

Для приобретения наследства наследник должен его принять. Принятие наследства — это выраженное намерение лица, призванного к наследованию, вступить в юридические отношения, в совокупности составляющие наследование. В момент открытия наследства возникает только право на его принятие, и лишь после принятия наследства наследник становится субъектом прав и обязанностей, кредитором и должником по обязательствам, которыми был связан наследодатель. По своей природе принятие наследства является односторонней сделкой, обладающей обратной силой. Принятие части наследства означает принятие всего наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. Наследство нельзя принять под условием или с оговорками. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, если оно подлежит государственной регистрации (п. 4 ст. 1152 ГК).

Наследник может принять наследство двумя способами: во-первых, подать нотариусу или другому должностному лицу, имеющему право выдавать свидетельства о праве на наследство, заявление с просьбой выдать ему такое свидетельство и (или) что он принимает наследство. Во-вторых, совершить любые действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства. Такими действиями, в частности, могут быть вступление во владение или управление наследственным имуществом, принятие мер по его сохранению, защите от посягательств и притязаний третьих лиц, оплата расходов на его содержание, оплата долгов наследодателя или получение от третьих лиц причитавшихся наследодателю платежей (ст. 1153 ГК). Названные действия должны быть совершены в течение 6 месяцев со дня открытия наследства. Принять наследство за пределами этого срока можно, обратившись в суд с заявлением о восстановлении срока, если суд признает причины пропуска уважительными. Принятие наследства возможно и без обращения в суд, если на это согласны остальные наследники, принявшие наследство (ст. 1155 ГК).

В случае смерти наследника возможна «наследственная трансмиссия». Это — переход права на принятие наследства от наследника, умершего после открытия наследства, и не успевшего его принять в установленный срок, к его наследникам по закону, а если все наследственное имущество было завещано — к его наследникам по завещанию, кроме наследования обязательной доли (см. ст. 1156 ГК). Необходимо отличать наследственную трансмиссию от наследования по праву представления: если наследственная трансмиссия имеет место тогда, когда наследник умирает после открытия наследства, то наследование по праву представления происходит, если он умирает до открытия наследства. Наследственная трансмиссия применяется при наследовании как по закону, так и по завещанию, наследование по праву представления — только при наследовании по закону.

Принятие наследства является правом наследника. Поэтому если наследник не заинтересован в его принятии, он может от наследства отказаться. Закон устанавливает порядок и последствия такого отказа.

Отказываясь от наследства, можно указать лицо из наследников по завещанию или закону любой очереди, не лишенных наследства, в пользу которых происходит такой отказ. Срок для отказа от наследства равен сроку на его принятие. При этом отказ от наследства не может быть впоследствии взят обратно. Отказ от наследства недопустим в следующих случаях: если имущество наследуется по завещанию, и при этом все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам; при наследовании обязательной доли; если наследнику подназначен наследник. Для отказа от наследства наследнику необходимо подать по месту открытия наследства нотариусу или иному уполномоченному в соответствии с законом лицу, имеющему право выдавать свидетельства о праве на наследство, заявление об отказе от наследства.

Право на отказ принадлежит не только наследникам, но и отказополучателю; однако в отличие от наследника он не может отказаться в пользу другого лица.

С принятием наследства связан вопрос о его приращении. Под приращением при наследовании понимается увеличение наследственной доли наследника в связи с отпадением кого-либо из других наследников, совместно призываемых к наследованию (ст. 1161 ГК). В этом случае часть наследства, которая причиталась бы отпавшему наследнику, переходит к наследникам по закону пропорционально их наследственным долям. Однако если наследодатель завещал все имущество назначенным им наследникам, часть наследства, причитавшаяся отпавшему наследнику, переходит к остальным наследникам по завещанию (если только завещанием не предусмотрено иное распределение этой части наследства). Эти правила не применяются, когда завещатель подназначил наследника.

Свидетельство о праве на наследство является основным документом, подтверждающим право на имущество, полученное в порядке наследования. Свидетельство выдается нотариусом по заявлению наследника. По желанию наследников свидетельство может быть выдано всем наследникам вместе или каждому в отдельности, на все наследственное имущество или на его отдельные части. В случае выявления после выдачи свидетельства наследственного имущества, на которое оно выдано не было, выдается дополнительное свидетельство о праве на наследство (ст. 1162 ГК).

По общему правилу свидетельство выдается наследникам в любое время по истечении 6 месяцев со дня открытия наследства. Исключение: при наследовании как по закону, так и по завещанию свидетельство может быть выдано до истечения 6 месяцев, если имеются достоверные данные о том, что кроме лиц, обратившихся за выдачей свидетельства, иных управомоченных наследников нет. Выдача свидетельства о праве на наследство приостанавливается по решению суда, а также при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника.

Недействительное или ничтожное завещание

Недействительным завещание признается:

  1. Если оно является недействительным изначально – тогда оно ничтожное. Таковыми признаются завещания, при оформлении которых нарушены положения ГК РФ о письменной форме документа и его заверении, составленные:
  • недееспособными гражданами или ограниченно дееспособными;
  • представителями умерших;
  • от имени нескольких лиц;
  • без свидетелей;
  • а также написанные не рукой завещателя, когда это условие называется обязательным.
  1. Если таковым его признал суд – оспоримое завещание. В судебном заседании будет рассмотрено дело на основании иска того, кто, считает, что завещание нарушает его законные права и интересы. Но сделает это лишь после открытия наследства.

Незначительные нарушения порядка (к таким относятся описки и иные мелочи, не влияющие на понимание волеизъявления) не являются достаточным основанием для суда, чтобы признать документ недействительным.

Если наличествуют ситуации, когда:

  • свидетель не отвечает требованиям законодательства;
  • есть сомнения в подлинности подписи;
  • суд не убедился, что завещание составлено при чрезвычайных обстоятельствах;
  • документ писался под давлением или угрозой;
  • составитель не осознавал, что делает;
  • распоряжение может быть признано недействительным как целиком, так и отдельные его пункты.

Подобное признание не лишит никого права наследовать по закону либо по другому завещательному распоряжению. Когда существует документ, составленный ранее, с признанием завещания недействительным в отношении прежнего законная сила будет восстановлена. Не было такового – наследование будет осуществляться по закону.

Дела об оспоримых сделках или последствиях ничтожных решаются на протяжении трех лет, потом срок давности истекает.

Как разыскать завещание

В России довольно непросто узнать, осталось ли после умершего родственника завещание. Соблюдение тайны завещания делает невозможным знать это заранее. Только после кончины человека можно предпринять действия по поиску документа.

Завещания не фиксируются в Едином госреестре, что только затрудняет поиски и превращает их в настоящую проблему. А если лицо, названное в завещании наследником, о том не предполагает, есть риск по прошествии полугода остаться без своей доли наследства, потому что оно достанется наследникам по закону.

Итак, что можно сделать:

  1. Хорошо искать в квартире, где проживал наследодатель.
  2. Обратиться в нотариальный участок, ближайший к адресу регистрации покойного, а если он старый больной человек, уточнить, не находился ли он последнее время в лечебном заведении или в доме престарелых и обратиться к руководителю заведения, как к лицу, также имеющему право заверить завещание.
  3. Направить запрос в нотариальную палату.

Возможно, один из предпринятых шагов принесет результат.

Наследование по закону. Наследование по праву представления. Наследники первой очереди

При отсутствии завещания наступает наследование по закону. Это означает, что к наследованию призываются лица, указанные в законе. Круг таких лиц и очередность призвания к наследству определяются законом в зависимости от степени родства и других обстоятельств. Степень родства является новым правовым институтом. Она определяется числом рождений, отделяющих родственников друг от друга. Рождение самого наследодателя в это число не входит .

Наследники первой очереди

В соответствии со ст. 1142 ГК в первую очередь наследуют дети, супруг и родители умершего, а также ребенок умершего, зачатый им при жизни и родившийся после его смерти. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.

Дети, рожденные от родителей, состоявших в зарегистрированном браке, наследуют после смерти каждого из родителей.

Как правило, дети, рожденные от родителей, не состоявших в зарегистрированном браке, при отсутствии записи в свидетельстве о рождении об отце наследуют только после смерти матери.

Исключениями из этого общего правила являются два случая.

Во-первых, дети, рожденные до вступления в силу Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. от лица, с которым их мать не состояла в зарегистрированном браке, но которое было записано отцом в книге записей актов гражданского состояния, наследуют как после смерти своей матери, так и после смерти своего отца.

Во-вторых, отцовство лица, не состоявшего в браке с матерью ребенка, может быть установлено путем подачи в орган загса совместного заявления отцом и матерью ребенка. В случае смерти матери, признания ее недееспособной, невозможности установления места нахождения матери или лишения ее родительских прав отцовство устанавливается по заявлению отца ребенка с согласия органа опеки и попечительства, а при отсутствии такого согласия — по решению суда.

При наличии обстоятельств, дающих основания предполагать, что подача совместного заявления об установлении отцовства может оказаться после рождения ребенка невозможной или затруднительной, родители будущего ребенка, не состоящие между собой в браке, вправе подать такое заявление в орган загса во время беременности матери. Запись о родителях ребенка в этом случае производится после рождения ребенка (ст. 48 СК).

В-третьих, в случае рождения ребенка от родителей, не состоящих в браке между собой, при отсутствии совместного заявления родителей или заявления отца ребенка отцовство может быть установлено в судебном порядке (ст. 49 СК).

В-четвертых, в случае смерти лица, которое признавало себя отцом ребенка, но не состояло в браке с матерью ребенка, по правилам гражданского процессуального законодательства может быть установлен юридический факт — факт признания отцовства (ст. 50 СК).

В случае, если ребенок родился от лиц, состоящих в браке между собой, а также в течение 300 дней с момента расторжения брака, отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) матери ребенка, если не доказано иное (п. 2 ст. 48 СК).

Если брак между родителями ребенка признан недействительным, на права ребенка (в том числе и на наследственные) это не влияет, если ребенок рожден в таком браке либо в течение 300 дней со дня признания брака недействительным (п. 3 ст. 30 СК).

Что касается ребенка, в отношении которого его родители (один из них) были лишены родительских прав, то он сохраняет право на получение наследства.

Пасынки и падчерицы наследодателя наследуют после смерти отчима (мачехи) в том случае, если в отношении них имело место усыновление; если такового не было, призываться к наследованию в порядке первой очереди они не могут.

Переживший супруг является наследником первой очереди, если он состоял с наследодателем в зарегистрированном браке или находился в фактических, признанных в судебном порядке брачных отношениях, возникших до 8 июля 1944 г. и продолжавшихся после 8 июля 1944 г. до смерти одного из супругов. Это обстоятельство должно быть подтверждено в судебном порядке в соответствии с нормами гражданского процессуального законодательства.

В качестве документа, подтверждающего фактические брачные отношения, нотариус принимает копию решения суда, вступившего в законную силу.

Факт состояния (нахождения) в фактических брачных отношениях устанавливается судом в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным законодательством. Следует иметь в виду, что такой факт может быть установлен только при наличии следующей совокупности обстоятельств:

  • только в случае смерти одного или обоих супругов;
  • только в случае, если фактические брачные отношения возникли в период с 1926 г. по 8 июля 1944 г.;
  • только если фактические брачные отношения продолжались до смерти одного из лиц, состоявших в них;
  • никто из супругов до смерти не должен был состоять в другом браке.

При доказанных в таком порядке фактических брачных отношениях выдача свидетельства о праве на наследство также возможна, хотя встречается сейчас, естественно, крайне редко. В качестве документа, подтверждающего фактические брачные отношения, нотариус принимает копию решения суда, вступившего в законную силу.

В соответствии со ст. 25 СК брак, расторгаемый в органах загса, прекращается со дня государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния, а при расторжении брака в суде — со дня вступления решения суда в законную силу. Данная норма применяется при расторжении брака в суде после 1 мая 1996 г. Брак, расторгнутый в судебном порядке до 1 мая 1996 г., считается прекращенным со дня государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния (п. 3 ст. 169 СК). Расторжение брака следует отличать от прекращения брака вследствие смерти одного из супругов или объявления его умершим в судебном порядке.

В последнем случае переживший супруг призывается к наследованию и в том случае, если вскоре после смерти наследодателя он вступил в другой зарегистрированный брак.

В случае признания брака недействительным лица, состоявшие в таком браке, наследниками после смерти друг друга не являются (в том числе и «добросовестный супруг»).

Принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе определяется в соответствии со ст. 256 ГК, входит в состав наследства и переходит к наследникам по общим правилам наследования.

Включение доли в праве общей собственности на имущество, принадлежащей пережившему супругу, в наследственную массу после смерти другого супруга, хотя бы и с согласия пережившего супруга, неправомерно. Оформлению наследственных прав на долю умершего супруга в совместно нажитом имуществе супругов должно предшествовать определение этой доли. Родители и усыновители являются наследниками первой очереди независимо от их возраста и трудоспособности.

Из ст. 1117 ГК следует, что родители после детей, в отношении которых они были лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах на момент открытия наследства, а также родители, злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию своих детей, являются недостойными наследниками.

Внуки наследодателя и их потомки являются наследниками по закону по праву представления. Согласно п. 1 ст. 1146 ГК доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам. В частности, доля в наследстве, причитающаяся родителю ребенка, в случаях, если этот родитель умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит этому ребенку (внуку наследодателя).

Внуки наследодателя и их потомки наследуют поровну в той доле, которая причиталась бы при наследовании по закону их умершему родителю.

Например, если у наследодателя имелся только один наследник первой очереди — сын, умерший до открытия наследства или одновременно с наследодателем, к наследованию будут призываться его дети (внуки наследодателя). Братья и сестры наследодателя к наследованию быть призваны не могут, поскольку внуки как наследники по праву представления отстраняют от наследования наследников второй очереди.

Если у наследодателя было двое сыновей, один из которых умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем, к наследованию будут призваны: сын наследодателя и его внуки (дети умершего до открытия наследства сына наследодателя). Однако доли наследников в данном случае будут разными: между внуками наследодателя, независимо от их числа, будет разделена доля в наследстве, которую мог бы получить их умерший отец. Предположим, что в приведенной ситуации к наследованию призывается трое внуков. Они унаследуют втроем только 1/2 долю, которая причиталась бы их отцу, умершему до открытия наследства, если бы он был жив.

Не наследуют по праву представления внуки наследодателя и их потомки, если их родитель был лишен наследодателем права на наследство путем составления соответствующего завещания.

Также не наследуют по праву представления внуки наследодателя и их потомки, если их умерший родитель был признан недостойным наследником.

Источники

  • https://NasledstvoHelp.ru/zaveshhanie-eto/
  • https://infostroi55.ru/zaveshhanie/chto-takoe-zaveshhanie-i-kakovy-ego-priznaki-2019-god.html
  • https://www.zaconoved.com/chto-takoe-zaveshchanie/
  • http://be5.biz/pravo/g002/53.html
  • https://advokat-malov.ru/zaveshhanie/obshhie-polozheniya-o-zaveshhanii.html
  • http://be5.biz/pravo/g031/19.html
  • https://PriNasledstve.ru/zaveshhanie/ponyatie-s-tochki-zreniya-zakona.html
[свернуть]
Поделиться:
Нет комментариев